Lb66.ru

Экономика и финансы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов

Наследование совместно нажитого имущества одним из супругов

  • Наследство

Время чтения: 12 минут

Переживая боль утраты любимого супруга, нужно постараться не забыть о наследовании имущества, оставленного усопшим. Наследование имущества одного из супругов осуществляется в особом режиме, который регулируется нормами не только Гражданского, но и Семейного кодекса.

Что является совместной собственностью супругов?

Подробный ответ на этот вопрос можно найти в статье 34 Семейного кодекса. В частности, к общей собственности законодатель относит:

  • доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской, а также результатов интеллектуальной деятельности;
  • полученные супругом пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
  • приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;
  • любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Здесь важно помнить о том, что не любое имущество, приобретённое супругом в течение барака, представляет собой совместную собственностью. Законодатель установил, что имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам признается личным имуществом супруга. Указанное положение также подкрепляется практикой Верховного суда.

Пример 1. Так, истец обратился к бывшей супруге с иском о разделе совместного имущества. Истец отметил, что поскольку брачный договор не был заключен, а соглашение о разделе имущества бывшими супругами не достигнуто, то ему принадлежит право на ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру. Как было установлено судом, супругами в период брака была приобретена квартира. При этом большая часть денежных средств, потраченных на приобретение спорной квартиры, была получена ответчицей по договору дарения от своей матери. Суды первых двух инстанций удовлетворили исковые требования, указав, что внесенные ответчицей денежные средства были ей потрачены по своему усмотрению на общие нужды супругов, в связи с чем на данную квартиру распространяется режим общей собственности супругов. С таким выводом не согласился Верховный суд, указав, что поскольку денежные средства, полученные в дар в период брака, не наживались и не являлись общим доходом супругов, то определение долей сторон в праве собственности на квартиру подлежит пропорционально вложенным личным средствам супругов (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.10.2016 N 45-КГ16-16).

Не забывайте, что не всякая собственность, приобретенная в браке, признается совместной собственностью супругов.

Иногда, сделать вывод о том, является ли имущество входящим в состав совместной собственности супругов либо же представляет собой вещь личного пользования, весьма затруднительно. Далее приведены примеры из судебной практики с, казалось бы, схожими обстоятельствами, но с совершенно противоположными выводами суда.

Пример 2. Истец обратился в суд к ответчице, являвшейся супругой его умершего отца, с иском об определении доли наследодателя в составе совместной собственности супругов и включении в состав наследственной массы ½ доли земельного участка. Судом было установлено, что ответчица в период брака безвозмездно получила в собственность от администрации муниципального района земельный участок для ведения садоводства. Суд первой инстанции, отказывая истцу в удовлетворении требований, указал, что режим совместной собственности супругов на спорный земельный участок распространен быть не может, поскольку право собственности на него возникло у ответчицы в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные денежные средства супругов на приобретение данного участка потрачены не были. Верховный суд посчитал иначе и отметил, что необходимо различать основания возникновения прав и обязанностей в виде договоров и актов государственных органов. Поскольку такие акты сами по себе не относятся к сделкам, то бесплатная передача такого имущества на основании акт органа местного самоуправления не может являться безусловным основанием для отнесения такого имущества к личной собственности супруга. Поскольку данный участок был приобретен в период замужества ответчицы, суд отнес его к общему имуществу супругов и постановил включить в наследственную массу.

Иногда судебная практика по этим вопросам крайне противоречива и позиции судов отличаются при, казалось бы, одинаковых исходных данных. Для того, чтобы максимально подготовиться к такого рода судебным делам, рекомендуем обратиться к опытным юристам в данной области.

Пример 3. Истец обратился в суд с требованием о выделе супружеской доли в праве общей совместной собственности на земельный участок, предоставленный в собственность умершей супруге для обслуживания приобретенного в браке жилого дома на основании акта органа местного самоуправления. Как было установлено судом, нотариус отказал истцу в выдаче свидетельства о праве собственности на долю пережившего супруга, мотивировав это тем, что данный земельный участок совместно нажитой собственностью не является. Суды первых инстанций с выводами нотариуса согласились, подчеркнув, что спорный земельный участок являлся личной собственностью умершей супруги. Однако Верховный суд посчитал иначе, и в своем Определении от 10 ноября 2015 г. N 18-КГ15-202, привел довод, равно противоположный предыдущему, а именно: бесплатная передача земельного участка одному из супругов во время брака сама по себе не может являться безусловным основанием для отнесения его к личной собственности супруга, что означает, что указанный земельный участок представляет собой совместную собственность супругов.

Не менее важно помнить о том, что предметы роскоши и драгоценности также входят в состав общего имущества супругов. Не всегда можно сразу разделить вещь личного пользования и предмет роскоши. По этому поводу складывается весьма интересная судебная практика. Например, в Определении Верховного суда от 31 июля 2018 г. N 5-КГ18-179 было указано, что истица обратилась в суд с требованием о разделе общего имущества, в состав которого входили в том числе дорогие наручные часы Patek Philippe, стоимостью более одного миллиона рублей. В первых двух инстанциях истице было отказано, поскольку суды признали часы вещью индивидуального пользования, которая разделу не подлежит. Однако Верховный суд не согласился с данными выводами, указав, что критериями отнесения имущества к предметам роскоши являются его видовые характеристики, стоимость, а также ценность для конкретной семьи. Поскольку судами нижестоящих инстанций данные обстоятельства не были исследованы, дело было направлено на новое рассмотрение.

Специфика наследования общего имущества супругов по закону

Рассмотрим, как законодатель распределил наследуемые доли имущества в случае, когда завещание отсутствует.

Гражданским кодексом закреплено, что если один из супругов умер, то пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, то есть половина. Состав общего имущества супругов был рассмотрен выше. Таким образом, при открытии наследства, нотариус предварительно произведет выдел доли усопшего из общего имущества, и именно эта доля войдет в состав наследственной массы, которая будет наследоваться по закону в порядке очередности. То есть, в идеале, порядок действий прост и понятен: нотариус выделяет супружескую долю в имуществе, приобретенном в период брака, а затем осуществляется наследование остальной части имущества умершего по закону всеми наследниками, в том числе и пережившим супругом.

Но на практике могут возникнуть различные вопросы, такие как:

  • Необходимо ли пережившему супругу оформить свое право на супружескую долю?
  • Есть ли у нотариуса обязанность по выделу такой доли?
  • Есть ли право у пережившего супруга отказаться от такой доли?

В действительности, к решению этих вопросов существует два подхода:

  1. Имущество, которое ранее находилось в совместной собственности супругов, входит в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника. Приверженцы данной позиции полагают, что обязательное выделение супружеской доли значительно затягивает и усложняет процесс наследования, например, на такие виды имущества, как денежный вклад, поскольку установить источник наличия денежных средств представляется затруднительным. Также отмечается низкая целесообразность таких действий в случае, если переживший супруг является единственным наследником.
  2. Супружеская доля выделяется из состава общей совместной собственности супругов. В этом случае пережившим супругом подается заявление нотариусу о выделе супружеской доли, который выдает свидетельство о праве собственности на супружескую долю в общем имуществе.
Читать еще:  Алименты на супруга инвалида – в каких случаях выплачивается, порядок взыскания

В таких ситуациях рекомендуется не пренебрегать выделом доли из общего имущества и подавать нотариусу заявление о ее выделе. При наличии сомнений стоит обратиться к квалифицированному юристу, который расскажет о возможных рисках и поможет их предотвратить.

Считается ли наследство совместно нажитым имуществом

Этот вопрос закономерно возникает у супругов, которые вступили в бракоразводный процесс, или в ситуации, когда муж или жена стали обладателями имущества, ранее принадлежавшего родственникам. Помимо этого, юристы нашей компании сталкивались со множеством нестандартных случаев, например, когда вопрос наследования вставал перед вдовой (вдовцом) и другими членами семьи. Во всех указанных ситуациях в деле может быть несколько заинтересованных сторон, чьи интересы пересекаются. В этой статье мы рассмотрим вопрос, является ли наследство совместно нажитым имуществом супругов и на что они могут претендовать при различных обстоятельствах.

Нормы законодательства, регулирующие раздел имущества

В соответствии с п. 1, ст. 34 Семейного кодекса РФ совместно нажитой собственностью супругов считается только то, что было приобретено на общие средства за годы брака. При этом не имеет значения, на кого были оформлены материальные ценности и с чьей банковской карты были списаны средства. Согласно п. 1, ст. 36 СК РФ наследство, полученное одним из супругов, считается личной собственностью и разделу не подлежит. Этот же момент отражен в Гражданском кодексе РФ (ст. 256).

Несмотря на однозначную трактовку ситуации со стороны законодательства, возможны исключения. При определенных обстоятельствах наследство может оспариваться как совместно нажитое имущество.

Приведем пример. Жена получила в наследство ветхий загородный дом. Муж помог его отремонтировать и сделать пригодным для постоянного проживания, вкладывая собственные средства. В этом случае супруг будет вправе претендовать на объект, рыночная стоимость которого многократно возросла благодаря его участию. Загородный дом может быть признан общей собственностью в судебном порядке в соответствии со ст. 37 СК РФ.

Что можно считать совместно нажитым имуществом?

К этой категории относится все то, что супруги приобрели в период брака:

  • доходы от предпринимательской деятельности, заработная плата, авторские гонорары и пр.;
  • пособия, полученные в результате участия в социальных программах, а также пенсионные накопления;
  • ценные бумаги, вклады, доли в уставном капитале организаций и др.;
  • любое движимое имущество, приобретенное на совместные средства (мебель, автомобиль, бытовая техника);
  • недвижимость, в том числе приватизированная.

Все перечисленные объекты входят в массу совместно нажитого имущества и подлежат разделу. В этот перечень не включена личная собственность, к которой относят все вещи, приобретенные до брака, а также наследство. При появлении разногласий по поводу раздела некоторых предметов каждому супругу потребуется обосновывать свою позицию при помощи документов или свидетельских показаний.

В каких случаях наследство является совместно нажитым имуществом?

Собственность одного из супругов может стать общей в следующих случаях:

1. При заключении брачного договора

Этот документ составляется с обоюдного согласия супругов и отражает принципы раздела имущества, имеющегося в семье. Брачный договор устанавливает:

  • права и обязанности супругов по отношению к собственности (как совместно нажитой, так и личной);
  • особенности раздела имущества при разводе (в этом случае даже вещи, полученные в дар или наследство одним из супругов, могут быть определены как общие);
  • условия действия положений договора (например, квартира переходит в собственность к супругу, с которым будет жить ребенок).

Договор составляется в письменной форме и заверяется у нотариуса. Нередки случаи, когда на этапе развода один из супругов пытается оспорить отдельные положения этого документа, поэтому его составление необходимо доверить квалифицированному юристу. Брачный договор ― наиболее цивилизованный способ предотвратить все возможные разногласия и конфликты, которые могут возникнуть во время бракоразводного процесса.

2. При подписании соглашения о разделе имущества

Соглашение, в отличие от брачного договора, может быть составлено не только на момент существования семьи, но и после развода супругов. Документ составляется в письменной форме, но заверять его у нотариуса необязательно, в нем достаточно указать личные данные и подписи сторон. Помимо этого, брачный договор может содержать сведения о разделе объектов, которые только планируется приобрести, а соглашение ― нет.

Есть и другие особенности. Соглашение может определять особый порядок раздела личных и общих вещей. Например, супруги могут указать, что наследство одного из них будет считаться имуществом, совместно нажитым в браке. Если положения соглашения напрямую не нарушают принятых на территории РФ норм права, то порядок раздела материальных ценностей может быть определен так, как решат стороны.

3. В результате судебного решения

Признать общим имущество, полученное в наследство одним из супругов, можно в суде. Для рассмотрения дела в судебном порядке потребуется подготовить пакет документов, включающий:

  • исковое заявление;
  • копию паспорта;
  • документ об уплате госпошлины;
  • выписки из банков, справки о доходах;
  • сведения о спорном объекте (результаты экспертизы, техническая документация, сметы, чеки, свидетельские показания и др.);
  • данные о сумме имущественных притязаний истца;
  • документы о браке (заключенном или расторгнутом);
  • копии свидетельств о рождении детей (если есть) и др.

Полный перечень документов зависит от обстоятельств дела и особенностей спорного объекта. Суд может признать личное имущество общим только в одном случае: если супруг производил финансовые вложения, повысившие рыночную стоимость дома, квартиры, машины и др. Список возможных изменений объектов указан в ст. 37 СК РФ.

Особенности наследования имущества после смерти супруга

Собственность умершего супруга переходит к его родственникам в соответствии с порядком, установленным ГК РФ, либо по завещанию. Если наследодатель не оставил своего волеизъявления относительно распределения материальных ценностей, то происходит следующее:

  1. В соответствии со ст. 1150 ГК РФ определяется объем (доля) личного имущества умершего.
  2. Вся совместно нажитая собственность переходит второму супругу.
  3. Личное имущество умершего передается наследникам в соответствии с их очередностью в равных долях, если нет завещания.

Изменить очередность наследования можно не только при помощи завещания, но и через суд. При этом родственникам необходимо учитывать, что вместе с имуществом они также получают обязательства умершего. К примеру, если у последнего была квартира, приобретенная в ипотеку, то, при отсутствии завещания, обязанность по ежемесячному погашению займа переходит в равных долях ко всем наследникам.

Дети и наследственные споры

В соответствии с законодательством РФ дети и родители не могут претендовать на личное имущество друг друга, включая наследство, полученное от других родственников. Каждая сторона вправе распоряжаться собственностью по своему усмотрению. Вместе с тем наследство, полученное родителями, в будущем перейдет к их детям на законных основаниях. Статья 1142 ГК РФ гласит, что ребенок наследодателя считается наследником первой очереди. Если детей несколько, то они получают имущество родителей в равных долях, если иное не предусмотрено завещанием.

Итак, считается ли наследство совместно нажитым имуществом супругов? Нет, не считается, но в каждом случае возможны исключения. Если вам требуется консультация опытного адвоката по наследству, обратитесь к нам по телефону, указанному в контактной строке. Мы поможем вам отстоять законные интересы как на этапе досудебных переговоров, так и в суде.

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33 — 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).
По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:
— доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например, суммы материальной помощи;
— движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
— любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Обратите внимание на то, что имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).
Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными.
Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Читать еще:  Маленькая выплата по осаго что делать

Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание.
При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя (ст. ст. 1118 — 1119 ГК РФ).
Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 1149 ГК РФ).

Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание не составлялось).
Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по закону.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. 1142 ГК РФ).

Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества (ст. 39 СК РФ). Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях.
Когда кто-то из наследников по закону умер до дня открытия наследства, доля переходит к потомкам и делится поровну. Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы (ст. 1146 ГК РФ).

Шаг 3. Примите наследство.
Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).
Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования.
Принять наследство можно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. ст. 1154 — 1155 ГК РФ; п. п. 42 — 44 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу.
Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать свидетельство о праве на наследство. Нотариусу должны быть представлены документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате; п. 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007):
— факт и дату смерти наследодателя — свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС;
— основания для призвания к наследованию: завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
— принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из ЕГРП, свидетельство о регистрации транспортного средства);
— стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее инвентаризационная стоимость.
Кроме того, необходимо уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство и представить квитанцию нотариусу. Размер пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя составляет 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ). Для других наследников размер пошлины составляет 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.
Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.

Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство.
Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.
Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (ст. 1163 ГК РФ).

Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например, долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).

Вопросы раздела имущества после смерти гражданина в рамках действующего законодательства

Наследством в рамках гражданского законодательства принято называть имущество, в том числе и имущественные права, умершего человека. Это имущество переходит наследникам в порядке очередности. Всего законодательством предусматривается 8 очередей наследования по закону. Осуществляться раздел имущества после смерти может разными способами.

Когда открывают наследство?

Согласно статье 1114 Гражданского Кодекса , временем открытия наследства является дата смерти гражданина. При этом если точная дата смерти не известна (человек пропал без вести), то датой смерти будет считаться та, которую установит суд. Родственникам пропавшего человека следует обратиться в суд для признания гражданина умершим. Проводится раздел имущества после смерти гражданина точно так же, как при признании человека умершим через суд, различий по этим основаниям не существует.

Читать еще:  Лишение недееспособности через суд

Кто открывает наследство?

Открытие наследства является обязанностью нотариуса. Наследники или предполагаемые наследники должны обратиться с документом о смерти гражданина к нотариусу, который находится по последнему месту жительства умершего или же по месту нахождения его имущества.

Наследники не могут обратиться к разным нотариусам для открытия наследства, поскольку законодательством предусмотрено непреложное правило – одно наследственное дело может вести только один нотариус. Поэтому если имущество умершего находится не по месту его последнего жительства, то предполагаемые наследники могут выбрать, к какому именно специалисту обратиться. К какому нотариусу обратиться для оформления наследства, читайте тут.

Что делать, если место последнего жительства умершего не известно?

Если умерший постоянно проживал за пределами России, или его местоположение было неизвестно (как в случае с пропажей без вести), то местом открытия наследства будет место, где находится имущество гражданина. При этом раздел имущества после смерти возможен только в том случае, если присутствуют все возможные наследники. Если один из наследников отсутствует, то нотариус обязан заказным письмом уведомить его о начале открытия наследственного дела.

Примечательно, что если у умершего имущество располагается в разных частях страны, то открывать наследство нужно там, где находится наиболее ценное имущество. Например, если у человека была квартира в одном городе и небольшой земельный участок в другом, то определение наиболее ценного из них выясняется путем проведения рыночной оценки стоимости имущества. Если квартира в городе будет оценена выше, чем стоимость земельного участка, то наследство будет открываться по месту нахождения квартиры.

Какие документы требуются при обращении к нотариусу для открытия наследства?

Родственники или лица, считающиеся себя наследниками, для начала процедуры по оформлению наследства должны обратиться к нотариусу со следующими документами:

  • свидетельство о смерти человека, чье имущество подлежит наследованию;
  • документы, подтверждающие родственные связи с умершим;
  • документы, подтверждающие место последнего проживания умершего;
  • завещание или его копия при наличии;
  • документ, удостоверяющий личность обратившегося человека.

В качестве документов, которые подтверждают родственные связи, могут выступать:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении;
  • копия решения суда о назначении умершего усыновителем обратившегося человека.

Свидетельство о браке устанавливает права того человека, кто наследует имущество после смерти супруга, а именно – второго супруга. Если официальный брак зарегистрирован не был, то связь между парой не может считаться родственной, а человек не может являться наследником первой категории.

В качестве документов, которые подтверждают место последнего проживания умершего, могут выступать выписки из домовых книг, справка о регистрации по месту пребывания или проживания.

Как осуществляется наследование?

Человек оставил завещание – как происходит раздел имущества

Даже если человек оставил завещание, в котором указал, кому оставляет свое имущество после смерти, существует понятие обязательной доли. Например, у мужчины есть супруга и двое детей. В завещании человек указал, что все свое имущество он оставляет одному из детей. Законодательством установлено, что остальные наследники (супруга и второй ребенок) имеют право на долю этого имущества, которая не может быть меньше половины той доли, которая положена по закону. Например, в качестве имущества имеется в виду квартира. Супруга и второй ребенок имеют право получить долю в собственности на квартиру, завещанную одному из детей.

В видео конкретные примеры из жизни, которые рассказывают о подводных камнях наследования и особенностях завещания

Кому может быть завещано имущество?

Согласно нормам гражданского законодательства, человек имеет право составить завещание не только в пользу своих родственников (дальних и ближних), но и в пользу третьих лиц, а также в пользу государства или муниципалитета. Независимо от того, в чью пользу составлено завещание, наследники первой категории имеют право на выделение своей доли или ее части из всех наследственной массы. Однако не все наследники первой категории могут рассчитывать на выделение доли при наличии завещания.

Кто может получить обязательную долю?

  • нетрудоспособным наследникам первой категории;
  • несовершеннолетним детям;
  • нетрудоспособным гражданам, находящимся на иждивении у умершего.

К примеру, раздел имущества после смерти одного из супругов при наличии завещания не в пользу второго супруга, может быть произведен с учетом обязательной доли второго супруга, который является нетрудоспособным. Нетрудоспособность подтверждается решением суда или иными документами.

Сколько может быть составлено завещаний?

Как может быть разделено наследство после смерти мужа или жены?

Существует строгий порядок наследования совместно нажитого имущества супругов в случае смерти одного из них. В этом случае половина имущества по закону принадлежит второму супругу. Оставшаяся половина подлежит разделу между наследниками в порядке очередности наследования. Данное правило касается только супругов, которые официально зарегистрировали свой брак. Если же на момент смерти одного из супругов брак фактически был расторгнут или не был заключен совсем, то второй супруг теряет свое право на половину имущества по закону. Законодательство устанавливает правила наследования не совместно нажитого имущества в случае смерти одного из супругов по общим основаниям – права на это имущество есть у наследников первой категории в равных долях, если иное не указано в завещании. О наследовании имущества после смерти супруга узнайте из статьи https://nasledstvo.today/3616-poluchenie-nasledstva-posle-smerti-nasledodatelya-vydelenie-doli-perezhivshego-supruga.

Как делится имущество в случае одновременной смерти супругов?

Если супруги скончались одновременно, то их права на наследование друг за другом теряется. Право на получение наследства получают родственники каждого из супругов. При этом все имущество умерших предварительно делится пополам. Например, у пары была в собственности квартира, которая после смерти мужа и жены подлежит разделу между родственниками. Половина квартиры делится между наследниками со стороны супруга, половина – со стороны супруги.

Кто является наследниками первой категории?

К наследникам первой категории относятся дети, родители и супруги умершего. При этом если человек ранее усыновил ребенка, то права этого ребенка приравниваются к правам рожденных детей и при учете долей наследства усыновленному ребенку выделяется равная с остальными доля.

Если наследник первой категории еще не родился, то открытие наследства происходит после рождения такого наследника. Например, если супруга умершего беременна, то раздел имущества после смерти супруга производится после рождения ребенка, чья доля учитывается при разделе.

Как происходит раздел имущества, если один из наследников умер?

Если в день открытия наследства один из наследников первой категории скончался, то право наследования переходит его наследникам. Например, если в качестве наследников выступают дети умершего, но один из детей к моменту раздела наследства умер, то положенная ему доля наследственной массы разделяется между его наследниками. Если наследников у такого ребенка нет, то его доля разделяется между наследниками второй и последующих категорий.

Кто является наследниками второй категории?

К наследникам второй категории относятся братья и сестры, бабушки и дедушки умершего. В том числе и неполнородные. Вторая категория наследников может претендовать на имущество умершего только в том случае, если наследники первой категории не вступают в права наследования, отказываются от них, не могут принять наследство в собственность. Например, возможен раздел имущества после смерти супруга между его женой и братьями или сестрами. В этом случае половина наследства остается жене по закону, как часть совместно нажитого, а оставшаяся часть делится между женой, братьями и сестрами в равных долях.

О различиях наследования по закону и по завещанию смотрите в следующем видео

Кто является последующими категориями наследников?

Наследниками третьей категории являются дяди и тети; четвертой – прабабушки и прадедушки; пятой – двоюродные внуки, бабушки и дедушки; шестой – двоюродные правнуки, племянники, тети и дяди; седьмой – падчерицы и пасынки, мачехи и отчимы; восьмой – нетрудоспособные иждивенцы, которые не относятся к родственной линии умершего.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector