Lb66.ru

Экономика и финансы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Может ли быть заключён брачный контракт на случай смерти

Брачный договор

ВНИМАНИЕ! Для предварительной подготовки договора, можно отправить фотографии необходимых документов по WhatsApp на тел: 8-963-141-78-88 или скан образы документов на электронный адрес e-mail: not.fatihova@mail.ru

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

500 рублей + 7 000 рублей

Необходимые документы:

  • Паспорта сторон договора (оригиналы);
  • свидетельство о заключении брака;
  • документ подтверждающий право на недвижимость (Свидетельство о ГРП, Договор долевого участия, Кредитный договор).

ВАЖНО ЗНАТЬ.

Статья 46 СК РФ. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора

  1. Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора.
  2. Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном статьями 451 — 453 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 40 СК брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Форма брачного договора определена ст. 41 СК. Согласно указанной норме брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нарушение формы брачного договора влечет за собой его ничтожность.

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Сторонами брачного договора могут быть:

  • супруги, состоящие в зарегистрированном браке;
  • лица, вступающие в брак.

В первом случае договор вступает в силу с момента облечения его в установленную законом нотариальную форму, во втором — со дня государственной регистрации заключения брака. Срок, в течение которого стороны должны зарегистрировать брак, законодательством не предусмотрен, однако до регистрации брака брачный договор юридической силы иметь не будет.

Лица, только лишь имеющие намерение вступить в брак, как правило, еще не имеют совместно нажитого имущества. Но это отнюдь не означает, что у них нет повода заключить брачный договор. Брачным договором можно предусмотреть, кто из сторон и в каком размере будет нести расходы по подготовке и проведению свадьбы (например, невеста приобретает продукты, а жених — свадебную одежду, кольца и т.п.), а также установить правовой режим имущества, которое будет передано жениху и невесте в дар родителями, родственниками, друзьями. Будущие супруги могут предусмотреть, что все подаренное к свадьбе будет являться в дальнейшем их совместной собственностью либо единоличной собственностью того из них, кому это имущество подарено, а также определить любые иные варианты прав на имущество, что поможет в дальнейшем избежать споров и конфликтов и максимально защитит интересы молодоженов. Лица, вступающие в брак, вправе определить брачным договором также и правовой режим имущества, которое будет приобретено ими в будущем в период брака.

Супруги, состоящие в зарегистрированном браке, могут в любое время в период брака определить правовой режим уже имеющегося у них имущества, а также имущества, которое будет приобретаться ими в будущем.

При определении того, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться ст. 34 СК, согласно которой к общему имуществу супругов относятся:

  • доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
  • доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
  • полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
  • приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
  • любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

К собственности каждого из супругов в соответствии со ст. 36 СК относится:

  • имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;
  • имущество, полученное одним из супругов, хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;
  • имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
  • вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Указанной статьей СК предусмотрена также возможность изменения брачным договором правового режима имущества, принадлежащего каждому из супругов (в том числе, очевидно, добрачного имущества, имущества, приобретенного каждым из супругов в результате принятия в дар или перешедшего ему по наследству). В отношении имущества каждого из супругов может быть установлен режим обшей (долевой или совместной) собственности.

В практике брачные договоры заключаются, как правило, в отношении имущества, подлежащего государственной или иной специальной регистрации (недвижимого имущества, автомототранспортных средств, а также долей в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев, ценных бумаг), однако при этом допустимо определение в брачном договоре и правового режима иного имущества, в том числе предметов домашней обстановки и обихода.

Следует помнить, что в отношении имущества, не названного в брачном договоре, будет сохраняться его законный правовой режим — режим общей совместной собственности.

Кроме изменения и определения правового режима имущества супругов в брачном договоре супруги могут установить свои права и обязанности по взаимному содержанию, определив порядок и размеры алиментных выплат друг другу. Особенно важно предусмотреть данное условие в брачном договоре в случаях, когда один из супругов занят ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, а также в случае нетрудоспособности одного из супругов. Следует иметь в виду, что брачным договором нельзя ограничивать право на получение содержания:

  • нетрудоспособного нуждающегося супруга;
  • жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от ее нуждаемости и трудоспособности;
  • нуждающегося (при этом не обязательно нетрудоспособного) супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

Брачным договором супруги могут определить также свои права и обязанности по распределению семейных расходов. Это могут быть как обычные повседневные семейные расходы (на питание, одежду, приобретение медикаментов, транспортные расходы, оплата жилья и коммунальных услуг и т.п.), так и расходы, связанные с обучением и содержанием детей, улучшением общего имущества или имущества каждого из супругов, расходы на организацию отдыха. Возможно предусмотреть в договоре также, какие суммы будут расходоваться на личные нужды каждого из супругов по собственному усмотрению.

Кроме того, супруги вправе определить брачным договором порядок раздела имущества в случае расторжения брака, что особенно важно опять-таки, если один из супругов занимался ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми, возможно, поступившись при этом своими профессиональными интересами во благо семьи.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов и их право на обращение в суд за защитой своих прав.

Брачным договором могут регулироваться только имущественные отношения супругов. Личные неимущественные отношения между супругами, а также их права в отношении детей (опять же личные неимущественные права) предметом брачного договора являться не могут.

Нельзя предусмотреть, к примеру, формы и способы участия супругов в воспитании детей. По отношению к детям в брачный договор можно включить только обязанности имущественного характера (приобретение детской одежды, игрушек, предметов для общеобразовательного, культурного, спортивного развития, оплата обучения и т.п.). Личные взаимоотношения супругов, хотя бы и соответствующие общепринятым нормам морали и нравственности, предметом брачного договора быть не могут. В практике приходится встречать брачные договоры, в соответствии с условиями которых супруги обязуются хранить друг другу супружескую верность, отказаться от каких-либо вредных привычек, повысить свой общеобразовательный и культурный уровень, не допускать совершения противоправных или просто неуважительных поступков по отношению друг к другу и т. п.

Следует помнить, что подобные условия не могут быть включены в брачный договор.

Не могут быть предметом брачного договора условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.

Нельзя включать в брачный договор также элементы завещания, т.е. возможность распорядиться имуществом на случай смерти кого- либо из супругов. Это и понятно: завещание является односторонней сделкой, носящей исключительно личный характер; на составление завещания не требуется согласие других лиц, и тем более недопустимо взаимное согласование условий завещания двумя и более лицами. Вместе с тем, пожалуй, именно это ограничение оборачивается тем, что брачные договоры заключаются относительно нечасто. Практика показывает, что супруги, желаюшие заключить брачный договор, одним из наиболее важных для себя условий считают необходимость изменить существующий порядок наследования имущества. Однако обязанностью нотариуса является разъяснение того, что брачный договор, несмотря на невозможность изменения установленного законом порядка наследования, тем не менее предоставляет достаточно широкие перспективы для определения характера имущественных отношений и придает им определенность и урегулированность.

Брачный договор может быть изменен в любое время по соглашению супругов. Теоретически первоначальный брачный договор — это только, что называется, канва для последующих изменений, дополнений и уточнений, которые должны производиться в течение всей совместной жизни супругов.

По соглашению сторон договор также может быть в любое время расторгнут.

Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор, т.е. подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством для изменения и расторжения договора.

Гражданским законодательством предусмотрена возможность изменения или расторжения договора по требованию одной из сторон в следующих случаях:

  • при существенном нарушении договора другой стороной;
  • в иных случаях, предусмотренных ГК или другими законами.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. При этом под ущербом в данном случае может пониматься как умаление в имущественной сфере, так и моральный ущерб, причиненный нарушением условий договора другим супругом.

Другим основанием изменения или расторжения брачного договора может служить существенное изменение обстоятельств. Согласно правилам ст. 451 ГК существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором. При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Читать еще:  Прописка иностранного гражданина в квартире собственника

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

Согласно ст. 44 СК брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, установленным ГК для недействительности сделок.

Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Как и недействительные сделки в целом, брачные договоры могут быть ничтожными и оспоримыми.

Применительно к брачному договору ничтожными могут являться условия, названные в п. 3 ст. 42 СК. Согласно данной норме брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.

Потенциальные проблемы исполнения совместных завещаний и наследственных договоров

Sentavio / Depositphotos.com

Чуть более месяца назад – 1 июня – начали действовать нормы о таких новых способах распоряжения наследственным имуществом, как совместное завещание и наследственный договор (ст. 1118 Гражданского кодекса). О перспективах применения данных положений кодекса на основе их анализа портал ГАРАНТ.РУ писал ранее. Нельзя не отметить, что на подготовку к введению данных институтов в сферу наследственного права был отведен довольно значительный срок – с момента принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ, в соответствии с которым ГК РФ был дополнен соответствующими статьями, и до его вступления в силу прошел почти год. Тем не менее профессиональное сообщество констатирует: вопросов по применению обозначенных нормативных положений по-прежнему очень много. Рассмотрим, каких именно.

Совместные завещания

Поскольку оформление совместного завещания возможно только лицами, состоящими на момент его совершения в браке (п. 4 ст. 1118 ГК РФ), нотариусам, удостоверяющим такие завещания, предстоит вносить в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата (далее – ЕИС) номер и дату актовой записи о регистрации брака завещателей (подп. «а» п. 4 Требований к содержанию реестров ЕИС). Для того чтобы не затягивать процесс удостоверения, представители системы нотариата рекомендуют гражданам, намеревающимся составить совместное завещание, иметь при себе свидетельство о заключении брака, поскольку, как отметила председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты Марина Герасимова в ходе организованной конференционным центром «Событие» конференции по семейному и наследственному праву, которая состоялась 12 июля, обработка запросов нотариусов на получение соответствующей информации из единого реестра ЗАГС пока происходит не очень быстро.

Закон предусматривает, что совместное завещание не может быть закрытым, совершенным в форме, приравненной к нотариально удостоверенной, равно как и совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129 ГК РФ соответственно). Однако подобного прямого запрета на совершение завещательных распоряжений в отношении средств, находящихся на банковских счетах, которые, напомним, могут оформляться в соответствующих банках и приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1128 ГК РФ), не установлено. В связи с чем нотариусы считают возможным совершение совместных завещательных распоряжений в банках.

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых проблем, по мнению представителей системы нотариата, возникать не должно. Сложности могут начаться при их исполнении.

Для составления договора доверительного управления имуществом на период до вступления наследников в наследство воспользуйтесь сервисом «Конструктор правовых документов» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Так, с одной стороны, составляющим совместное завещание супругам предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению имуществом (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В том числе – совместной собственностью. Ранее доля умершего супруга в общем имуществе (по общему правилу – половина совместно нажитой собственности) включалась в состав наследства и переходила в установленном порядке к его наследникам (ст. 1150 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2019 года редакции), что фактически означало обязательность выдела этой доли из совместной собственности супругов, хотя потребность в этом, как подчеркивают эксперты, существует далеко не в каждой семье. Теперь в совместном завещании можно предусмотреть иной порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в действующей редакции). Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим супругом и закрепить порядок наследования после его смерти. Это позволит не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в совместную собственность входят бизнес-активы, – таким образом совместное завещание может стать полезным механизмом предотвращения так называемого дробления бизнеса. С другой стороны, в совместном завещании может быть просто указано, что все имущество: и совместная собственность, и личное имущество одного супруга наследуется после смерти другого супругу, и в такой ситуации нотариусы видят целый ряд возможных проблем.

Марина Герасимова, председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты:

«Если супруги установили, что личное имущество одного из них, а также имущество, приобретенное в браке, наследуется после второго супруга, может встать вопрос титула. Представим ситуацию: один супруг является титульным собственником либо участником ООО, совместным завещанием предусмотрено, что все его имущество: личное и приобретенное в браке – наследуется после смерти другого супруга. Что в случае смерти первого супруга происходит с титулом? У нас нет никакой формы, никакого документа, который позволил бы на период до смерти второго супруга, после которого все будет наследоваться, ввести этого супруга в реестры, в участники общества как титульного владельца. Если в отношении совместной собственности еще что-то можно придумать, предусмотрев, например, специальную редакцию свидетельства о собственности, выдаваемого пережившему супругу, то как быть с личным имуществом, как переживший супруг будет пользоваться им до своей смерти, непонятно. Здесь чистый пробел, и с точки зрения практики мы пока не понимаем, как это будет исполняться.

Второй проблемный момент – вопрос обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Законодатель не указал, как ее рассчитывать. Представим: супруг умер, у него есть обязательные наследники, а наследование осуществляется после супруги, которая жива. Что делать таким наследникам? Полагаю, законодатель должен был указать, что обязательная доля рассчитывается в любом случае, независимо от того, есть ли наследственная масса. В нашем примере наследственной массы нет, она образуется только тогда, когда умрет второй супруг. Пока не очень понятно, что в такой ситуации делать «.

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ). В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно, подчеркнула представитель Московской городской нотариальной палаты. По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга.

Сложно исполнимым профессиональное сообщество считает и требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия наследственного дела.

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после смерти второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В таком случае возникает вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого действия для наследников умершего супруга, уже оформивших к этому моменту свои права. Поэтому, по мнению Марины Герасимовой, необходимо четко сформулировать позицию о том, что последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, права на которое уже оформлены наследниками умершего супруга.

Таким образом, за прошедший с момента принятия закона, дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, год мнение экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в качестве инструмента оформления наследственных прав не изменилось: совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.

Наследственные договоры

Наследственные договоры (ст. 1140.1 ГК РФ) могут стать более успешным инструментом по распоряжению наследственным имуществом именно в силу своего договорного характера. Участвуя в наследственном договоре, наследники заранее знают, каким образом будет наследоваться имущество, и, подписывая его, фактически согласовывают волю наследодателя. Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон или решению суда, что также предполагает непосредственное их участие в процессе внесения в него каких-либо корректировок. Кроме того, наследственный договор может быть заключен под условием (абз. 2 п. 1 указанной статьи).

Хотя по общему правилу к наследственным договорам применяются нормы о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ), нотариальное сообщество не уверено в том, что имеются в виду абсолютно все законодательные положения. В частности, не лишним было бы, по их мнению, уточнить, могут ли наследственные договоры по аналогии с завещаниями удостоверяться должностными лицами органов местного самоуправления (порядок такого удостоверения предусмотрен п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 37 Основ законодательств РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I).

Также нуждаются в совершенствовании положения о некоторых механизмах защиты прав сторон наследственного договора. Например, установлено, что в случае заключения нескольких договоров в отношении одного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более ранней датой составления (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако данное правило о приоритете более раннего договора можно обойти, составив в отношении этого имущества последующее завещание, а потом новый наследственный договор, подчеркнула Марина Герасимова. В таком случае закон не будет нарушен, ведь наследодатель может распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, даже если в результате лицо, которое может быть призвано к наследованию, лишится прав на это имущество (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ).

Читать еще:  Суд отказал в производстве в особом порядке

В случае одностороннего отказа от наследственного договора наследодатель обязан возместить другим его сторонам убытки, которые были понесены ими в связи с исполнением договора к моменту получения нотариально удостоверенной копии уведомления о таком отказе (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). А вероятность возникновения таких убытков высока, поскольку наследственный договор может предусматривать необходимость исполнения определенных обязанностей его сторонами, которые могут призываться к наследованию за наследодателем, и до открытия наследства (п. 6 ст. 1118 ГК РФ). По сути, последствия одностороннего отказа наследодателя от наследственного договора и совершения им последующего завещания одинаковы – договорные отношения прекращаются, но требование о возмещении убытков сторонам договора предусмотрено только в первом случае, и это не совсем логично, отмечают представители системы нотариата.

Из всего перечисленного следует однозначный вывод об определенном несовершенстве законодательных норм о наследственных договорах. «С помощью наследственных договоров мы немножко уходим от консервативности завещаний. Но ни для кого не секрет, что, когда вопросы об их введении обсуждались, ФНП отмечала, что нельзя в таком случае сохранять консервативные элементы завещания: обязательную долю, направленные отказы, поскольку они противоречат сути наследственного договора. Какой же может быть направленный отказ, если в наследственном договоре указан единственный наследник, а права по нему неотчуждаемы и непередаваемы [п. 4 ст. 1140.1 ГК РФ. – ГАРАНТ.РУ]? И все же наследственный договор – вполне жизнеспособный инструмент, если продумать и правильно составить его содержание, – уверена Марина Герасимова. – Но нужно дорабатывать некоторые положения. Практика позволит это сделать, и законодатель, насколько я знаю, к этому готов».

Как видно, использование обозначенных новых способов распоряжения наследственным имуществом пока связано с определенными рисками. И все же можно предположить, что выбирая между ними, предпочтение следует отдать наследственному договору, тем более что участвующие в договоре супруги могут предусмотреть в нем порядок распоряжения их личным и совместным имуществом на случай смерти каждого из них (п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ).

Брачный договор в случае смерти одного из супругов

Брачный контракт подписывается с целью защиты имущественных интересов супругов. Он помогает разделить собственность и долговые обязательства сторон. Условия соглашения вступают в действия после регистрации брака. Бывает, что муж или жена умирают и перед его родственниками встает вопрос раздела наследуемого имущества.

В статье рассмотрим, действует ли брачный договор после смерти одного из супругов, оказывает ли он влияние на на порядок наследования, разрешается ли подписывать контракт на случай смерти, предусмотрена ли возможность оспаривания сделки.

  1. Действует ли брачный договор после смерти супруга?
  2. Как влияет брачный контракт на раздел наследства?
  3. Разрешается ли подписывать брачный договор на случай смерти?
  4. Как оспорить брачный договор после смерти супруга?
  5. Подведем итоги

Действует ли брачный договор после смерти супруга?

Согласно части 3 статьи 43 СК РФ в случае развода брачный договор перестает действовать. Как следует из части 1 статьи 25 СК РФ он определяется датой внесения записи сотрудником ЗАГСа и оформления свидетельства о разводе.

К одному из оснований прекращения брачных отношений относят смерть мужа или жены (часть 1 статьи 16 СК РФ). Данная ситуация является исключением из правил части 1 статьи 25 СК РФ, поэтому регистрировать развод не нужно. Достаточно получить свидетельство о смерти, на основании которого брак будет считаться прекращенным.

Таким образом, после смерти мужа или жены контракт автоматически прекращается. Однако, он учитывается при разделе наследства.

Как влияет брачный контракт на раздел наследства?

В случае смерти одного из супругов сделка влечет за собой правовые последствия, касающиеся оформления наследства на имущество, приобретенное ими при жизни.

Как показывает судебная практика супруги вправе менять общеустановленный режим совместной собственности на желаемый путем заключения контракта. Если сделка не была оспорена в суде, то ее условия действительны и после смерти одной из сторон (Определение Верховного суда РФ от 08.11.2011 года № 83-В11-5).

Возможны следующие варианты:

Пример 1. Во время брака Степановы Е. и И. купили квартиру. Они заключили контракт, по условиям которого недвижимое имущество, купленное в период брачных отношений, остается в совместной собственности. Степанов Е. умер после длительной болезни. Завещание он не оставил, поэтому наследование осуществляется по закону. Наследниками является Степанова И. и двое совместных детей. Прежде, чем разделить наследство, нужно выделить 1/2 долю квартиры, которая принадлежит Степановой И. как часть имущества, приобретенного в браке. Оставшаяся часть недвижимости должна быть поделена на равноценные доли между Степановой И. и ее детьми. Каждый из них получит по 1/6.

Пример 2. Ивановы К. и Н. подписали соглашения, согласно которому приобретенное в браке имущество распределяется между ними в долях. Иванова К. получает 2/3 доли, муж – 1/3. После смерти Иванова Н. наследники поделили между собой квартиру в соответствии с правилами главы 63 ГК РФ. Жене отошло 2/3 по условиям сделки и 1/6 в порядке наследования. Сын получил 1/6 долю от квартиры.

Пример 3. В период брачных отношений Кравцова Е. купила квартиру, ее супруг Кравцов Н. приобрел загородный дом. Они подписали контракт о раздельном режиме собственности. Квартира после прекращения брака должна остаться за Кравцовой Е., дом отойдет Кравцову Н. Муж погиб в ДТП, завещание не оставил. У него имеются наследники: жена, сын и двое родителей. Квартира не будет учтена в наследственной массе, поскольку это личная собственность Кравцовой Е. Загородный дом будет поделен на равноценные доли между четырьмя наследниками. Каждый из них получит по 1/4 доли.

Если умершее лицо оставило завещание, в которое не вписало своего супруга, то он получит только то, что причитается ему по условиям договора, и не будет принимать участия в наследование оставшейся части собственности.

В целях предотвращения неблагоприятных последствий при разделе имущества, рекомендуется воспользоваться услугами профессионального юриста.

Разрешается ли подписывать брачный договор на случай смерти?

Цель контракта между мужем и женой – урегулировать режим имущества в период брака и после развода. В него не могут включаться положения, касающиеся условий передачи собственности одному из них по наследству.

Если стороны совместили контракт и завещание, сделка является недействительной. В этом случае наследники могут подать иск в судебную инстанцию.

Пример 4. Шмелевы Т. и Д. подписали соглашение, по условиям которого в случае смерти одного из них другой унаследует имущество, купленное в браке. После гибели Шмелева Т. у него остались наследники: Шмелева Д., двое совместных детей и сын от первого брака – Шмелев Е. Жена умершего сообщила Шмелеву Е., что отец наследство ему не оставил. Сын узнал, что у Шмелева Т. есть квартира и загородный дом, которые он приобрел в браке со Шмелевой Д. Шмелев Е. подал в суд заявление о признании сделки недействительной.

Как оспорить брачный договор после смерти супруга?

Оспаривание соглашения возможно только через судебную инстанции. Сделку можно признать недействительной как при жизни, так и после смерти одного из супругов.

В соответствии с законодательством иск подается в следующих случаях:

  • муж или жена подписали контракт в невменяемом состоянии;
  • сделка совершена под влиянием обмана;
  • договор заключен под принуждением;
  • условия соглашения крайне невыгодны для одной из сторон;
  • контракт подписан недееспособным лицом.

Иск составляется с учетом требований статьи 131 ГПК РФ. В тексте нужно указать:

  • наименование судебной инстанции;
  • сведения о сторонах;
  • обстоятельства спора (когда подписано контракт, какие положения не соответствуют закону);
  • ссылки на нормы, которые нарушены соглашением;
  • требование признать договор недействительным;
  • перечень приложений;
  • дату и подпись.

Заявление вправе подать любой из наследников. При цене требований меньше 50 000 руб. обращаться нужно в мировой суд. В остальных случаях – в районный суд.

Рассмотрением спора занимается суд, находящийся по месту жительства ответчика. Принимается решение о признании сделки недействительной в части или полностью.

На оспаривание соглашение дается год. Отсчет начинается с момента, когда стало известно об основаниях для признания сделки недействительной. В случае пропуска срока исковой давности в удовлетворении требований будет отказано.

Подведем итоги

Таким образом, после смерти мужа или жены брачный контракт не действует . Вместе с тем при разделе наследства принимаются во внимание условия, касающиеся режима собственности супругов. Если участники сделки определили, что каждый из них сохраняет за собой имущество, купленное в браке, при наследовании будут учитываться условия соглашения. При этом в сделку нельзя включать условия завещания. Иначе она будет признана недействительной в судебном порядке.

Государство не рассудит. Как составить брачный договор и не пожалеть об этом

Разговор на эту щепетильную для многих тему нужно начать с двух важных дисклеймеров:

  • Брачный договор – про доверие и умение договариваться, а не про сомнения в порядочности партнера.
  • Заключается он не на случай развода, а как раз для того, чтобы жить долгой и счастливой семейной жизнью по тем правилам, о которых вы договорились сами, а не которые за вас определило государство, исходя из средней температуры по больнице.

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ).

Такое соглашение между супругами предусмотрено в российском законодательстве довольно давно, но практика его применения всё ещё не так распространена, как во многих развитых зарубежных странах.

Это связано в том числе с тем, что в нашей стране до сих пор ощущается патерналистское* отношение законодателя к членам общества. Власти не стимулируют людей принимать на себя ответственность самостоятельно определять уклад семейной жизни. По той же причине государство постоянно транслирует гражданам «правильные» семейные ценности и рисует «идеальный» образ семьи, которому все должны соответствовать.

*Что это такое?

В широком смысле патернализм — система отношений, которая основывается на покровительстве и контроле старшими младших, сильными — слабых. При таких отношениях государство обеспечивает базовые потребности человека, а тот, в свою очередь, доверяет государству обустройство собственной жизни, поступаясь при этом частью своих прав.

Зачем нужен брачный договор и что будет, если его нет

Если не заключить брачный договор, то сразу после регистрации брака всё имущество, которое супруги приобретут, станет совместным. Это значит, что оно будет принадлежать обоим независимо от того, на кого имущество оформлено (или, если речь о деньгах, на чьём счету они находятся), кто оплачивал покупку и для кого из членов семьи это имущество имеет большую значимость.

Читать еще:  Таблица определения отцовства по группе крови

Это правило распространяется на все доходы (включая зарплаты, доходы ИП, дивиденды, гонорары и т. д.) и к любому имуществу, приобретённому за счёт общих доходов (движимому и недвижимому, причём в любой стране).

При этом не имеет значения, работают ли оба супруга или только один и кто из них во время брака получал доход, а кто – занимался хозяйством, воспитывал детей или просто выбрал деятельность, не приносящую дохода.

Личным имуществом каждого супруга остаётся то, что принадлежало ему до брака или было приобретено в браке по безвозмездной сделке (наследование, дарение), а также выплаты специального назначения (например, материальная помощь или возмещение ущерба) и вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), если они не относятся к предметам роскоши.

Почти такие же правила будут применимы не только к активам, но и к пассивам, нажитым в браке, – долгам, отвечать по которым будут оба супруга (и если эти обязательства общие, и в ситуации, когда долг взял на себя один из супругов, но купленное по нему было использовано на нужды семьи).

Владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом супруги должны по обоюдному согласию. При этом в российском праве существует очень неудачно сформулированная презумпция такого согласия: оно появляется, когда один из супругов совершает сделку с общим имуществом. В этом недобросовестные супруги находят лазейку и выводят семейные активы из общей собственности.

Делить совместную собственность в отсутствие брачного договора придётся с помощью соглашения о разделе имущества или через суд. При этом важно понимать: если раздел происходит в момент развода или другого конфликта, в том числе с участием кредиторов, достичь соглашения крайне трудно.

Когда к разделу имущества подключается суд, ему необходимо выделить доли супругов в общем имуществе (по закону они признаются равными) и определить, какое имущество достанется каждому. На практике это часто осложняется тем, что один из супругов находится в экономической зависимости от другого, не знает о составе активов и обязательств, а российские суды не обладают, в отличие от иностранных, инструментами розыска активов.

В результате, увы, имущество делят несправедливо и неэффективно. Возникают конфликты в бизнесе, объекты недвижимости, принадлежащие супругам в долях, плохо продаются, а чем-то становится и вовсе невозможно пользоваться.

Когда и как заключить брачный договор, чтобы избежать проблем?

Его можно заключить до брака (вступит он в силу после регистрации) и в любой момент до развода. Но чем раньше заключен брачный договор, тем лучше по двум причинам:

  • на ранних этапах отношений договориться проще, и можно на берегу определить оптимальные для себя правила будущей семейной жизни, в том числе по части имущественных отношений;
  • на позднем этапе брака (и особенно в случае скорого развода) кредиторы могут посчитать, что брачный договор заключается только для того, чтобы вывести имущество из-под удара и не исполнять обязательства. Даже если в реальности это не так, судебная практика показывает, что соглашение признают недействительным.

Брачный договор заключается в письменной форме, и его обязательно нужно заверить у нотариуса.

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, но это не означает, что все обязательства по его исполнению останавливаются. Если в брачном договоре предусмотрено, что при разводе имущество должно быть распределено определённым образом или кто-то из супругов должен выплачивать другому деньги какое-то время, такие обязательства сохраняют силу.

Поскольку у многих состоятельных людей активы находятся не только в России, но и в других странах, при заключении российского брачного договора нужно учесть дополнительные локальные требования, чтобы условия договора были исполнимы.

Если у супругов разное гражданство и/или место жительства, то при заключении брачного договора они могут выбрать то законодательство, которое определит их права и обязанности по договору.

О чём можно и что нельзя писать в брачном договоре

Брачный договор позволяет установить почти любые договоренности, если они носят имущественный характер и связаны с взаимными правами и обязанностями супругов. Например, что-то можно оставить в совместной собственности, что-то — разделить, а также договориться об общих принципах распределения вещей, которые могут появиться в будущем.

С помощью брачного договора можно решить проблемы, которые усложняют ведение бизнеса для многих предпринимателей: разделить корпоративные и бизнес-активы, закрепить их в собственности того, кто занимается бизнесом, и предусмотреть, что согласие второго супруга на совершение любых сделок с такими активами не требуется.

Можно даже установить полностью раздельный режим имущества, определив, что оно будет принадлежать тому из супругов, на которого оно зарегистрировано или кто им владеет/пользуется.

Или же зафиксировать в брачном договоре гарантии для себя и второй половины, предусмотрев, например, денежное содержание как в браке, так и на случай развода. Или заранее зафиксировать обязанность одного из супругов передать другому определённый актив при наступлении конкретных обстоятельств.

Брачный договор может быть очень гибким, но законодательство его всё же ограничивает. Документ не может описывать последствия в случае смерти супруга/супругов (поскольку для этого есть другие инструменты, в частности завещание) и не может содержать условия:

  • устанавливающие неимущественные права и обязанности супругов. Вынуждена разочаровать всех, кто планировал предусмотреть брачным договором обязанность мыть посуду, рожать детей, защищать диссертацию или даже хранить верность другому супругу: в России это невозможно. Зато, как ни странно, возможно предусмотреть некоторые из этих обстоятельств в качестве условий исполнения имущественных обязанностей: например, о передаче имущества после рождения ребенка, но с оговорками, о которых расскажу ниже);
  • устанавливающие права и обязанности супругов в отношении детей или других третьих лиц. Брачный договор связывает лишь супругов взаимными правами и обязанностями и не может затрагивать права и интересы третьих лиц, а содержание детей можно предусмотреть другим соглашением – алиментным;
  • ограничивающие правоспособность или дееспособность одного из супругов;
  • ограничивающие право одного из супругов на обращение в суд за защитой своих прав;
  • ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;
  • противоречащие основным положениям семейного законодательства;
  • ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Это ограничение с практической точки зрения — одно из самых важных. Если брачный договор ставит одного из супругов в такое положение, документ по требованию такого супруга может быть признан недействительным. Это не означает, что имущество должно быть распределено пополам. Но при этом важно учитывать, что заведомые «перекосы» в правах и обязанностях могут привести к оспариванию брачного договора именно по этому специальному основанию.

Проблема заключается в том, что судебная практика в этой части невнятна, и суды иногда приходят к ошибочному выводу о том, что супруг оказался в неблагоприятном положении из-за условий договора, хотя по факту это положение могло наступить из-за предпринимательских рисков, принятых на себя супругом, или просто неграмотным распоряжением активами.

Что ещё нужно иметь в виду при заключении брачного договора

Главное достоинство брачного договора – возможность не натягивать общие стандарты на вашу жизнь, а адаптировать условия под особенности именно вашей семьи.

Это значит, что в брачном договоре должны быть отражены нюансы, важные конкретно для вас, будь то:

  • сохранение за одним из супругов права собственности на домашних животных (да, по нашему законодательству это тоже имущество);
  • детальное определении судьбы предметов роскоши (кстати, в российском законодательстве отсутствует универсальная классификация того, что является роскошью, а что – нет, поэтому заранее определитесь, кому принадлежат предметы искусства, часы и украшения, дизайнерские сумки, меха, автомобили, «лодочки» разных размеров и даже породистые скакуны, как было в одном из моих дел);

защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности одного из супругов (особенно если речь идёт о шоу-бизнесе, науке или творчестве, которым занимаются члены семьи).

Каждый супруг обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора, иначе он будет отвечать по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора (п.1 ст.46 СК РФ). В судебной практике встречаются дела, когда в такой ситуации брачный договор признаётся недействительным.

Учитывая распространяющуюся практику банкротств физических лиц, может быть признан недействительным брачный договор, который заключён сравнительно незадолго до банкротства одного из супругов (например, за 1 год), если по условиям такого договора «законный режим совместной собственности изменён в пользу супруги должника, что влечет уменьшение конкурсной массы» (цитата из постановления суда по подобному делу. — Прим. «Секрета»).

Не рекомендую совершать распространённую ошибку: заключать брачный договор второпях, особенно перед оформлением ипотеки или других сделок. К сожалению, мне часто приходится помогать доверителям справляться с последствиями таких непродуманных и поспешно принятых решений.

Не следует подписывать договор и ради передачи прав на один-единственный объект: во-первых, для этого есть другие инструменты, во-вторых, ценность брачного договора – в его комплексности и системности регулирования имущественных отношений супругов. Заключая договор ради перераспределения прав на квартиру или дом, многие просто пропускают фразы о том, как этот договор влияет на правовой режим остального имущества, и в результате оказываются заложниками собственных решений.

Наконец, не стоит забывать, что брачный договор – всего лишь сделка, хотя и между любящими друг друга людьми. Поэтому в нём можно предусмотреть и сроки действия отдельных прав и обязанностей, и специальные условия о подсудности спора из данного договора конкретному суду, и порядок его изменения.

Главное, помните: если вы не можете честно договориться о правилах в самом начале, вам будет тяжело поднимать неудобные темы в процессе совместной жизни и ещё сложнее – донести до суда позицию, которую вы не можете донести до родного человека.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector